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侵犯知识产权罪管辖法院怎么确定

侵犯知识产权罪管辖法院怎么确定

发布时间 :2018-07-09 09:05浏览量 : 835
知识产权诉讼管辖的问题比较复杂,知识产权包含的种类是非常多的。那侵犯知识产权罪管辖法院怎么确定?专利侵权纠纷案件,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。著作权侵权纠纷案件、商标侵权纠纷案件,由侵权行为的实施地、侵权复制品储藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。涉及计算机网络著作权的侵权纠纷案件由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。
  •   一、刑期:7年是否足够

      2010年的“亮剑”行动、2012年的“破案会战”,再到今年的打击假冒伪劣专项行动……公安机关有力地打击了制售假冒伪劣、侵犯知识产权犯罪的嚣张气焰。

      “但是,我们发现,很多犯罪分子都是累犯,三年前抓捕的,如今又开始作案。”公安部经侦局知识产权处处长王志广说,这说明现有的法律制裁尚未彻底达到惩治与教育的目的。目前,因假冒伪劣侵犯知识产权的犯罪,一般按侵犯著作权罪定罪,如盗版软件,这类犯罪的刑期通常不超过七年。事实证明,目前的定罪量刑,有待商榷。

      二、量刑:仅凭涉案金额,是否合适

      目前,从食品药品,到工业配件,再到网络软件,假冒伪劣犯罪的活动领域越来越广,社会危害也越来越大。“在打击犯罪的过程中,我们发现,其实一些案件的涉案金额并不是特别大,但是由此带来的社会危害却特别大。”王志广说,比如,一个盗版工控软件的经济成本仅仅几千元,可一旦在实际操作中出事,将会演变成一场公共安全危机。

      “因此,涉案金额不足以真正表现假冒伪劣犯罪的社会危害。”王志广补充道,“劣币驱逐良币”,在定罪量刑时,应该考虑这类犯罪对正规市场的冲击程度及造成的实际损失。

      “侵犯知识产权是破坏经济管理制度的犯罪,涉案金额是衡量其破坏程度的重要因素,它体现了犯罪行为的社会危害性,且与之成正比。因此,根据涉案金额的多少进行定罪量刑,是我们一直以来的原则。”北京市朝阳区人民法院法官吴小军说,同时,被告人的前科记录、悔罪态度以及造成的社会影响,也是定罪量刑的重要参考。

      “假冒伪劣确实存在侵犯知识产权的可能性。权利人一方面可主张侵权人的民事责任,要求赔偿造成的损失;另一方面可追究侵权人的刑事责任,通过刑罚的震慑功能实现特殊预防和一般预防。”南开大学知识产权法专家向波说。

      三、出路:打造更强有力的司法保护

      假冒伪劣,除恶务尽;侵犯知识产权,必受严惩。专家纷纷表示,对于犯罪最强有力的约束力量不是刑罚的严酷性,而是刑罚的必定性,严刑峻法未必就能吓住犯罪,重要的是刑罚的及时性和必定性。

      “打击是一方面,预防更重要。”中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所所长来小鹏教授说,应充分发挥司法保护在知识产权方面的主导作用,宣传知识产权方面的法律法规,让群众树立法律意识,树立知识产权的保护意识,让犯罪分子不敢下手、不能下手。

     
  •   案例1:古井贡商标遭侵权

      2011年11月,高新区法院受理了一起安徽古井贡酒股份有限公司与徐某侵害商标权纠纷一案。徐某经营的某酒类商行销售假冒原告注册商标的白酒,被合肥市工商局行政处罚决定书认定是侵犯了原告的注册商标专用权的违法行为,并做相应行政处罚。

      原告认为,被告行为已侵犯了原告的注册商标专用权,遂诉至法院,请求判令被告赔偿原告经济损失5万元。在高新法院的调解下,徐某立即停止侵犯安徽古井贡酒股份有限公司对“古井贡牌”商标专用权的行为,并赔偿经济损失及合理费用15000元。

      据悉,2012年,高新法院共办理原告提起侵害商标权纠纷系列案件28件,此外在办理的刑事案件中,假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪涉及古井贡牌商标的为10件。

      案例2:盗版CD系列侵权案

      2012年5月份,上海XX出版社有限公司就多家零售企业销售盗版CD提起侵害出版者权系列诉讼,被告几乎涉及合肥各大超市,案件数量多范围广。在案件送达后,法院立即组织各方当事人分批调解,并促成各方庭前达成和解意向,在被告支付赔偿费用后该批案件全部由原告撤诉结案。

      本案的处理,对于我市在规范文化商品运营的基础上繁荣文化消费市场而言起到了积极推动作用。

      案例3:六千多册盗版图书案

      2011年4月,执法部门在被告人租住房内查获《中国秘密战》等426种5936册盗版图书。同年10月,执法部门再次对被告人所租房进行搜查时,现场查获《大案要案》等盗版图书30种775册。经安徽省版权局鉴定,上述图书均系盗版。

      本案认定被告人程某某犯侵犯著作权罪(未遂),判处有期徒刑一年七个月,并处罚金2万元,有力打击了贩卖盗版图书、肆意侵犯知识产权的犯罪行为,对于整顿图书文化市场具有重要意义。

      案例4:擅用“喜羊羊”形象案

      原告广东XXXX文化传播有限公司系动画“喜羊羊与灰太狼”系列美术作品的著作权人,被告安徽某信息技术有限公司未经其许可,擅自通过其经营的网站传播了以该美术作品为游戏元素的游戏“喜羊羊记忆力大挑战”。

      该案虽只诉一款游戏,但原告公证取证的游戏多达十几款,2011年11月,在高新法院主持下促成双方达成和解,将公证书中的其他游戏与本案一并处理,本案的处理对于保护原创动漫文化产业而言具有积极意义。

      案例5:制售假冒名酒案

      2011年9月至2012年3月,陆某某从黄某某处大量购买假冒的剑X春、天X蓝等注册商标标识的原材料(包装盒、商标、防伪标签、瓶盖等),交易金额达218999元。2010年9月至2012年3月,刘某松又从陆某某处购买假冒剑X春注册商标标识的成套原材料,并购进“金X竹”白酒作为原料酒,安排刘某欧负责制作假冒剑X春白酒。陈某明知刘某松制作假酒,多次帮助其运送商标、白酒原材料及废料。

      该案黄某某、陆某某等六名被告人分别从传授制作假酒的方法到制作假酒、销售假酒,犯罪行为不仅涵盖了侵犯商标权所触犯的常见罪名,同时还触犯了非知识产权的有关罪名,黄某某等被判处有期徒刑九个月到三年不等,并处罚金。

     
  •   山东某某律师事务所接受本案被告人张**家人的委托,指派律师担任被告人张**的辩护人。庭审前,辩护人认真阅读了本案卷宗材料,会见了被告人,今天又参加了法庭调查,对本案已有了充分的了解。本辩护人认为:对公诉机关指控的被告人张**犯假冒注册商标罪的罪名没有异议,对部分事实和量刑,辩护人发表如下辩护意见:

      《刑法》第二百一十三条“未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”根据《商标法》第一条“为了加强商标管理,保护商标专用权,促进生产、经营者保证商品和服务质量,维护商标信誉,以保障消费者和生产者、经营者的利益,促进社会主义市场经济的发展,特制定本法。”第三条“经商标局核准注册的商标为注册商标----商标注册人享有商标专用权,受法律保护。”第37条“注册商标的有效期为十年,自核准注册之日起计算。”由此可以得出注册商标需要两个构成要件:一、商标局核准性;二、时间性。

      一、公诉机关指控被告人构成假冒注册商标罪的部分事实不清,证据不足。

      1、指控被告人假冒“壳牌”注册商标的事实不清。

      根据公诉机关向法庭提交的证据显示“壳牌”商标的注册有效期限是“1983年7月5日至1993年7月4日止”,之后续展有效期“1993年7月5日至2003年7月4日”。自此之后,未进行再次续展注册期限,“壳牌”已经不是注册商标了,也就是因为“壳牌”没有续展注册期,不符合注册商标的构成要件,从原来的“注册商标”变为“商标”,失去了法律原特定的保护。被告人在2009年后制造的润滑油使用“壳牌”商标并不侵犯其合法权益。因此公诉机关指控该部分事实认定不清,证据不足。

      2、指控被告人假冒“统一”注册商标事实不清。

      公诉机关提交的“统一”商标的注册有效期限是“1995年9月21日至2005年9月20日止”自2005年之后,未进行续展注册期限,因此2005年9月20日之后,“统一”已经不是注册商标了,因此认定被告人该部分犯罪事实认定不清,证据不足。

      3、指控被告人假冒“东风小康”注册商标事实不清。

      根据公诉机关提交的材料显示注册商标是“东风”,而“东风小康”这个商标并未注册,根据《商标法》等法律规定,被告使用“东风小康”商标,不构成假冒注册商标罪,因此认定被告人假冒“东风小康”注册商标的犯罪事实不清。

      4、指控被告人假冒“BYD”注册商标部分事实不清。

      根据公诉机关提交的证据显示注册商标“BYD”是在2010年 月份才开始注册。该商标注册前,被告人使用该商标制作润滑油的行为不构成犯罪。因此在该商标注册前的经营所得不应计算在犯罪经营所得之内。

      二、被告人有从轻处罚的法定情节和酌定情节。

      1、犯罪手段比较轻微。被告人的行为构成犯罪毋庸置疑,但被告人是利用自己掌握的调配润滑油的技术手段,从整个案卷材料显示,被告人生产的润滑油质量是合格的。证实被告人的犯罪手段比较轻微。

      2、认罪态度好。案发后,被告人能够如实供述自己的犯罪行为,抱着真诚悔改的正确态度,配合公安机关查清自己的犯罪事实。从公安机关的讯问,一直到今天的开庭审理,被告人张**都积极配合,主动自愿交待案件的全部经过,没有一点推卸责任的行为,并表示服从司法机关的处理。最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见》第九条规定:“人民法院对自愿认罪的被告人,酌情予以从轻处罚。”请求人民法院根据上述司法解释的规定,对被告人张**从轻处罚。

      3、其犯罪的主观恶性不大。张**今年32岁,身世坎坷。家庭一直十分清贫。早年因家庭困难,自己的三个姐姐都在小学就缀学在家务农,而自己虽成绩优异,被乡重点中学入取,但终因交不起学费而被迫缀学。2006年,父亲也因积劳成疾无钱医治而病逝。现其母亲也已高龄且体弱多病。其妻大学毕业后,也没找到合适的工作,四处打零工,入不敷出。张**现在正处于人生中负担最重、经济压力最大的一个阶段。张**犯假冒注册商标罪,从主观上说是为了生活。这种情况,与那种追求物质享受、以营利为目的的犯罪,在主观恶意上有本质的不同。因生活负担的犯罪与追求物质享受、以营利为目的的犯罪相比,主观恶意要明显的小。请求法院在对张**量刑时,考虑区别对待。其次,张**在意识到自己的行为触犯了法律,可能对社会产生危害性之后,就决定洗手不干了,同时也已经注册并开始制作自己的品牌(向法庭提交的赛达的注册商标印证这一事实)。由此也可以看出,其主观恶性不大。请求法院在对张**量刑时,考虑区别对待。

      4、被告人犯罪的动机主要是对国家法律认识不够。被告人张**本次犯罪主要是由于对国家关于知识产权保护的法律、法规了解不够,认识不足,贪图小利,偶起犯意,是偶然失足。张**在此之前,一向遵守法律法规,从未被司法机关处理过,没有前科。本次犯罪,是初犯。请求法庭对张**本着以教育为主,惩罚为辅的刑事司法理念,对其从轻处罚。

      5、犯罪造成的危害后果不严重,社会危害性不大。

      (一)从整个卷宗可以看出,被告人张**已经掌握了制造润滑油的技术,其生产制造的润滑油是符合质量要求,其出售并使用后的润滑油没有发生其他事故,因此其犯罪行为造成的后果并不是十分严重。我们讲这句话并不是鼓励犯罪,只是相比较那种生产有毒有害的产品造成人身伤亡恶劣社会后果的,其犯罪后果并不严重,社会危害性不大。

      (二)公诉机关指控的证据表明,假冒的注册商标的商品,有部分尚未出售,在仓库内就被公安机关查获,尚未造成进一步的社会危害性。

      综上,张**在案发后能够积极配合公安机关和司法机关查清自己的犯罪事实,表现了非常好的悔罪态度,公诉机关的起诉书中对张**的认罪态度给予了充分的体现。辩护人认为,根据被告人张**的犯罪情节和悔罪表现,肯定不会再对社会做出危害,建议人民法院对被告人从轻处罚。

     
  •      企业在建立商业秘密保护系统和符合商业秘密条件的前提下,有权依据中国法律追究侵权人的民事责任。

      承担民事责任的方式主要有:停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失、支付违约金、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等。

      以上承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。

      民事责任的构成必须同时具备下列四个要件:

      一是侵权人主观上有过错,表现为具有侵犯权利人商业秘密故意。

      二是侵权人实施了侵犯权利人商业秘密的行为;

      三是侵权行为与损害事实之间存在因果关系;

      四是侵权人给商业秘密权利人造成了损害。

      刑事责任

      商业秘密权利人在已采取商业秘密保护措施和符合商业秘密条件的情况下,认为其商业秘密受到侵害并造成重大损失的,向公安机关申请,要求追究侵权人的刑事责任。

      公安机关侦查后,认为侵权人给商业秘密权利人造成重大损失的,对侵权人追究刑事责任的,由人民检察院依法提起公诉。

      人民法院依据《中华人民共和国刑法》和《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的有关规定,对侵权人追究刑事责任:

      对实施刑法第二百一十九条规定的行为之一,给商业秘密的权利人造成损失数额在五十万元以上的,属于“给权利人造成重大损失”,以侵犯商业秘密罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

      给商业秘密的权利人造成损失数额在二百五十万元以上的,属于刑法第二百一十九条规定的“造成特别严重后果”,以侵犯商业秘密罪判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

      单位实施刑法第二百一十三条至第二百一十九条规定的行为,按照本解释规定的相应个人犯罪的定罪量刑标准的三倍定罪量刑。

      对明知他人实施侵犯知识产权犯罪,而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件,或者提供生产、经营场所或运输、储存、代理进出口等便利条件、帮助的,以侵犯知识产权犯罪的共犯论处。

      对经县级保密委员会的上级保密工作部门或市级科学技术委员会确定为国家秘密的科学技术被以窃取、刺探、收买方法非法获取的,处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处3年以上7年以下有期徒刑。并对非法持有属于国家秘密中绝密、机密文件、资料或者其他物品的,且拒不说明来源与用途的及从事间谍活动的追究刑事责任。

     
  •   第二百一十三条 未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

      第二百一十四条 销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;销售金额数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

      第二百一十五条 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

      第二百一十六条 假冒他人专利,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

      第二百一十七条 以营利为目的,有下列侵犯著作权情形之一,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:

      (一)未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的;

      (二)出版他人享有专有出版权的图书的;

      (三)未经录音录像制作者许可,复制发行其制作的录音录像的;

      (四)制作、出售假冒他人署名的美术作品的。

    [page]

      第二百一十八条 以营利为目的,销售明知是本法第二百一十七条规定的侵权复制品,违法所得数额巨大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

      第二百一十九条 有下列侵犯商业秘密行为之一,给商业秘密的权利人造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;造成特别严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:

      (一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的;

      (二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的;

      (三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其

      明知或者应知前款所列行为,获取、使用或者披露他人的商业秘密的,以侵犯商业秘密论。

      本条所称商业秘密,是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

      本条所称权利人,是指商业秘密的所有人和经商业秘密所有人许可的商业秘密使用人。

      第二百二十条 单位犯本节第二百一十三条至第二百一十九条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。

     
  •   在我国司法实践中,行为人的行为犯了什么罪,就定什么罪。比如行为人犯了侵犯知识产权罪,就定侵犯知识产权罪,犯了盗窃罪,就定盗窃罪,犯了生产、销售伪劣产品罪,就定生产、销售伪劣产品罪,等等。这就是一切从实际出发,实事求是的表现。反之,不正确区分侵犯知识产权罪与他罪的界限,任意混淆不同性质的犯罪,就不是从实际出发,实事求是,这是与马克思辩证唯物主义的观点是背道而驰的。

      正确区分侵犯知识产权罪与他罪的界限,除必须从实际出发,实事求是的辩证唯物主义的观点外,还必须借鉴矛盾特殊性的理论,也是我们区分知识产权罪与他罪界限的基本指导思想。

      对于物质的每一种运动形式,必须注意它和其他各种运动形式的共同点。但是,尤其重要的,成为我们认识事物的基础的东西,则是必须注意它的特殊点,就是说,注意它和其他运动形式的质的区别。

      只要注意了这一点,才有可能区别事物。任何运动形式,其内部都包含着本身特殊的矛盾。这种特殊的矛盾,就构成一事物区别于他事物的特殊本质。这就是世界上诸种事物可以千差万别的内在原因,或者叫做根据。

      根据这一理论,某种行为之所以构成侵犯知识产权罪,而不构成其他罪,是由于其内在的特殊构成要件决定的。所以,两种不同的罪,必须存在内在不同的特殊构成要件,找出其内在的特殊构成要件,就可以区分他们的之间的界限。

      其内在的特殊构成要件在刑法上的表现:

      一是犯罪概念的特殊性;

      二是犯罪侵犯客体的特殊性;[page]

      三是犯罪侵犯对象的特殊性;

      四是犯罪行为方式的特殊性;

      五是犯罪主体的特殊性;

      六是罪过形式的特殊性;

      七是主观故意内容的特殊性,等等。

      列举以上几种情况,说明任何一种具体的罪都具有不同于其他罪的特殊性。所以,正确区分侵犯知识产权罪与他罪的界限时,只要将这两种罪的构成要件仔细地进行比较,找出它们之间的不同点,就可以正确区分知识产权罪与他罪的界限。

      法律快车知识拓展:侵犯知识产权罪的概念

      侵犯知识产权罪是指违反知识产权保护法规,未经知识产权所有人许可,非法利用其知识产权,侵犯国家对知识产权的管理秩序和知识产权所有人的合法权益,违法所得数额较大或者情节严重的行为。

      侵犯知识产权罪包括:假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造或者销售非法制造注册商标标识罪;侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪;假冒专利罪;侵犯商业秘密罪。知识产权是人类创造性劳动的智力成果,包括专利权 、商标权、著作权等。

     
  •   一、侵犯知识产权罪的概念和特征

      (一)侵犯知识产权罪的概念

      侵犯知识产权罪,是指违反知识产权法规,未经知识产权人许可,故意侵犯他人知识产权牟取非法利益,情节严重或者数额较大,或者造成重大损失,应受刑事处罚的行为。

      知识产权是科学技术人员脑力劳动所制造的智力成果的结晶,是一种无形的精神财富,在一定条件下,它就可以转化为有形的物质财富。科学技术,在我国现代化的建设社会主义中产生了极大的经济效力。正如江泽民主席在十六大报告中指出:“走新型工业化道路,必须发挥科学技术作为第一生产力的重要作用,注重依靠科技进步和提高劳动者素质,改善经济增长和效益。”正因为这样,就应严格地保护知识产权。知识产权依照法律规定享有个人或法人的专有权,任何人未经专有权人的许可,不得使用专有权人的科学技术成果。

      (二)侵犯知识产权罪的特征

      1.侵犯知识产权罪侵犯的客体,既侵害了国家的知识产权的管理制度,又侵害了知识产权人的权利和经济利益。知识产权包括商标权、专利权、著作权、发明权、商业秘密权等。

      2.侵犯知识产权罪的客观方面,表现为行为人违反国家有关知识产权保护的管理法规,未经知识产权人的许可,侵害知识产权人的权利和经济利益,牟取非法利益,情节严重或者数额较大,或者造成重大的损失的行为。从这里可以看出,这种行为的主要表现:一是行为人的行为必须是违反国家有关知识产权保护的管理法规;二是行为人的行为必须未经知识产权权利人的许可;三是行为人的行为必须是情节严重或者数额较大或者给权利人造成重大的损失。所谓“情节严重,”一般指犯罪手段恶劣,犯罪后果严重,影响极坏等,违法所得数额或非法经营的数额较大,给知识产权人造成损失也较大;所谓数额较大,根据不同的侵犯对象,法律或司法解释分别作了不同规定。[page]

      例如:假冒注册商标罪的数额较大,其司法解释为违法所得人民币二万元;所谓造成重大损失,一般是指给知识产权人造成巨大的经济损失,甚至无法弥补或者导致破产,以及在国内、国际造成恶劣影响无法挽回等。这里的情节严重、数额较大和造成重大损失,则是区分侵犯知识产权罪与非罪界限的一个重要的具体标准。也就是说,只要具备情节严重或者数额较大或者造成重大损失其中任何一种,就构成侵犯知识产权罪,反之,就不构成犯罪。

      3.侵犯知识产权罪的犯罪主体,为一般主体,既可以是自然人,也可以是单位。任何一个具有刑事责任年龄和责任能力的自然人,都可以构成主体资格。这里的自然人还包括个体工商户和个人合伙的人。单位,则包括法人或非法人单位,而且不受所有制或经营形式的限制。具体来讲,包括企事业单位、社会团体、三资企业、私营企业。非法人单位,是指不具备法人资格而依法登记核准的社会团体、经济组织或组成各个相对独立的部门,都可以成为非法人单位。

      4.侵犯知识产权罪的主观方面是故意,而且多数犯罪是以牟取非法利益为目的。侵犯知识产权罪的自然人或单位,明知自己的行为未经知识产权权利人的许可而侵犯他人知识产权,是这类犯罪故意的核心。除侵犯商业秘密罪外,绝大多数犯罪都只能由直接故意构成,间接故意都不能构成。

     
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